Lawyers

Lawyers

С 1994 года помогаем своим клиентам выигрывать сложные дела! https://legal.msk.ru/
На Пикабу
100 рейтинг 0 подписчиков 0 подписок 12 постов 0 в горячем
1

Может ли банкрот оставить наследство себе?

Узнайте можно ли в банкротстве оставить наследство себе! Можно ли отказаться от наследства, чтобы сохранить его на будущее?

Если вы хотите выйти из такой ситуации максимально выгодно для себя, вам нужен юрист по банкротству.

ООО "Юридический центр: право и консалтинг"

ООО "Юридический центр: право и консалтинг"

Часто люди, проходящие процедуру банкротства, не вступают в наследство. Чтобы наследство не выставили на торги, продали, а деньги распределили между кредиторами.

Конституция РФ закрепляет за гражданином право наследование. То есть, вступать в наследство или нет — это выбор каждого и принуждать к этому никого не должны.

Однако следует иметь в виду, что по закону о банкротстве всё имущество должника, в том числе и полученное в наследство, будет включено в конкурсную массу и реализовано для покрытия долга перед кредиторами.

При инициировании процедуры банкротства суд назначает арбитражного управляющего, который распоряжается всем имуществом должника. Это значит, что в ходе реструктуризации долгов все сделки по приобретению, отчуждению или в связи с возможностью отчуждения имущества должник может совершать только с письменного согласия финансового управляющего. Сделки, совершенные им без участия финансового управляющего, ничтожны с момента признания гражданина банкротом.

Отказ от наследства банкротящегося лица считается гражданско-правовой сделкой и подчиняется нормам закона о банкротстве. Такая сделка, совершенная в период банкротства или в течение трёх лет до начала процедуры, может быть признана судом недействительной, направленной на причинение вреда имущественным интересам кредиторов.

Это подтверждается судебной практикой. Так, Верховный суд РФ оставил в силе решение нижестоящих судов о признании недействительной сделкой отказ должника от наследства в пользу родственника.

При наследовании банкротом недвижимого имущества может возникать две ситуации:

Что происходит, когда у должника есть собственная недвижимость?

В таком случае недвижимое имущество, полученное по наследству, реализуется на торгах, а вырученными деньгами расчитываются с кредиторами в порядке очерёдности. Если после погашения долгов останутся свободные средства, их передают банкроту.

Что будет, если у должника нет собственного жилья?

Согласно Гражданскому кодексу, в конкурсную массу не включается единственное жильё и земельный участок, на котором оно расположено. Если у банкрота не было своего жилья, а при вступлении в наследство у него в собственности появляется недвижимое имущество, то оно не будет использоваться для расчетов с кредиторами при соблюдении ряда условий.

Существует и такая ситуация, когда должник в принципе не принимает наследство и не отказывается от него. Узнать о наследстве должника довольно сложно, если только он сам не уведомит об этом арбитражного управляющего.

В случае открытия наследственного дела, есть шанс, что о нем станет известно финансовому управляющему или суду. Тогда действия должника могут принять за неправомерные и завершить процесс банкротства не в его пользу.

Если нотариус откроет наследственное дело, финансовый управляющий узнает об этом. Получение нотариусом первого документа будет основанием для открытия наследственного дела.

Какие документы свидетельствуют об открытии наследства?

Таким документом может быть заявление:

  • О принятии наследства.

  • О выдаче свидетельства о праве на наследство.

  • Об отказе от наследства.

  • О вынесении постановления о выплате денежных средств на достойные похороны наследодателя.

  • О выдаче свидетельства о праве собственности пережившего супруга на долю в общем имуществе супругов.

  • О выдаче свидетельства, удостоверяющего полномочия исполнителя завещания.

А можно не принимать наследство и оставить его себе?

Если должник не принял наследство, арбитражный управляющий или суд могут трактовать это, как сокрытие необходимых для дела сведений или ликвидного имущества. Поэтому помимо обязательства выплатить полную сумму долга кредиторам, должника могут дополнительно оштрафовать.

Возможность не отдавать на реализацию арбитражному управляющему имущество, полученное по наследству, у должника существует. После завершения процедуры банкротства и признания гражданина банкротом он может вступить в наследство.

Однако, в таком случае кредиторы имеют право оспорить решение Арбитражного суда о признании должника банкротом. Если установят, что на момент рассмотрения дела и принятия судом судебного акта банкрот фактически владел и пользовался наследственным имуществом. Это фактически сделает бесполезной процедуру банкротства и обязательства по выплате долга кредиторам.

Минусы банкротства — финансовый управляющий может оспорить отказ от наследства

Узнайте какие минусы у этого есть. Случаи из практики.

Финансовый управляющий оспорил сделку об отказе от наследства индивидуального предпринимателя Натальи, которая в 2016 была признана банкротом.

После смерти матери в наследство Наталье досталась 1/2 доли квартиры, от которой она отказалась в пользу сестры. Сделка по отказу от доли квартиры была зарегистрирована в 2014 году.

Но началось банкротство Натальи и финансовый управляющий, назначенный судом, подал заявление об оспаривании сделки на основании закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Управляющий представил суду достаточные доказательства, подтверждающие свою позицию. И суд признал недействительной сделку об отказе от наследства банкрота-Натальи в пользу сестры.

Сестра банкрота-Натальи осталась без квартиры — она досталась кредиторам.

Какие доводы арбитражного управляющего учёл суд?

  • Сделка была совершена должником в течение трёх лет до начала процедуры банкротства и была направлена на причинение вреда имущественным правам кредиторов.

  • У должника уже имелись неисполненные обязательства в сумме 28 млн. руб. и на дату совершения сделки (отказа от наследства) должник отвечал признакам недостаточности имущества.

  • Сестра, как заинтересованное лицо, знала о незаконности оспариваемой сделки и способствовала её совершению. В силу этого она считается недобросовестным приобретателем, на которого не распространяются действия Гражданского кодекса по защите её прав. Такие действия расцениваются как злоупотребление правом и на основании этого сделка была признана ничтожной.

Заинтересованными лицами по отношению к должнику признаются супруг, сёстры, братья, родители, дети, а также сестры и браться супруга. В судебной практике сделки между заинтересованными лицами считаются подозрительными, если они действуют в обход закона с противоправной целью или намерением причинить вред другому лицу.

Суд посчитал, что отказ от наследства доли в квартиры в пользу сестры при наличии существенной задолженности направлен на сокрытие этого имущества от кредиторов.

Суд посчитал, что отказ от наследства доли в квартиры в пользу сестры при наличии существенной задолженности направлен на сокрытие этого имущества от кредиторов.

Какой вывод можно сделать из этой истории?

Уже на стадии подачи заявления о банкротстве юрист должен был предупредить Наталью, что её сделка с сестрой будет оспорена финансовым управляющим. Женщина заплатила за процедуру банкротства, так как для должника она не бесплатна. И не сохранила свое имущество, доставшееся в наследство.

Евгения Наумова * ООО "Юридический центр: право и консалтинг"

Показать полностью 1
1

Как установить право на захоронение, если нет документов, подтверждающих родство с умершим?

В повседневной жизни мы обычно не задумываемся о юридической стороне нашей жизни. Часто не придаём значения документам, в которых отражены важные стороны нашей жизни (рождение, смерть, брак, владение собственностью и т. д.).

У нас не всегда под рукой важные документы. И неприятные сюрпризы всплывают в самый неподходящий момент. Например, когда мы кого-то теряем и нужно принять на себя часть прав и обязанностей умершего человека (подробнее в статье «Зачем вам потребуется установление родства?».

Порой наследники выясняют, что у них нет документов, подтверждающих право на захоронение, уже при оформлении места под могилу на кладбище.

С такой проблемой к нам пришла предусмотрительная клиентка. У неё на руках был паспорт захоронения (удостоверение на могилу) её мамы и дяди. На этом участке рядом захоронена и её бабушка. Наша клиентка решила заранее подготовить документы для захоронения гробом. Но поскольку её мама была похоронена в гробу в 2021 году, ей препятствовали ограничения закона.

По закону между захоронениями в гробу в одной могиле должно пройти не меньше 15 лет. Но этот срок может колебаться в зависимости от ландшафтных, геодезических особенностей в разных регионах.

ООО "Юридический центр: право и консалтинг"

ООО "Юридический центр: право и консалтинг"

Захоронение близких родственников

Близкими родственниками считаются супруги, родители, родные и сводные сестры и братья, дети, бабушки дедушки.

Похоронить усопшего можно на новом месте на участке, отведенном на открытом (муниципальном) кладбище. Но близких родственников принято хоронить в одной могиле (родственной могиле) или рядом на одном участке. Для захоронения в одну могилу в гробу нужно соблюдать установленные законом санитарные сроки, в урне — нет.

На территории Москвы (и в некоторых регионах) есть услуга семейного (родового) захоронения на закрытых кладбищах. Для этого нужно приобрести через аукцион участок, который можно использовать для захоронения себя и близких родственников. Участок, отведённый под родовое захоронение, обносится оградой. Захоронения родственников производят на свободное место или в старую могилу.

В общем порядке захоронение на закрытых кладбищах запрещено законом.

Как мы установили родство клиентки с похороненными родственниками?

Нашу клиентку интересовала возможность захоронения гробом на родовом участке. Для этого ей нужно было подтвердить родство между ответственным за могилу и похороненными в ней родственниками.

Мы изучили подноготную принадлежащего семье нашей клиентки участка на кладбище и выяснили, что юридически он состоит из 2 частей: холма I и холма II. В холме II была захоронена мама нашей клиентки в 2021 году. Значит, хоронить туда не разрешат ещё много лет. И именно на эту могилу у нашей клиентки было удостоверение.

Поэтому мы решили разобраться с холмом I. По документам единственным захороненным в этой могиле человеком была бабушка нашей клиентки. Но их родство требовалось подтвердить. Например, свидетельством о рождении мамы нашей клиентки.

У клиентки не было на руках этого документа. Поэтому мы запросили свидетельство о заключении брака мамы клиентки, чтобы подтвердить смену фамилии и документально установить её девичью фамилию.

Раздобыв необходимые сведения, мы обратились за свидетельством о рождении мамы клиентки. Из архива несколько раз ответили, что копии этого документа не обнаружили и у них нет никаких сведений о регистрации рождения.

Мы стали искать подтверждение родства клиентки и её бабушки в других документах. Изучили домовую книгу и похозяйственную книгу населенного пункта, где жили вместе мама и бабушка нашей клиентки.

В домовой книге отражаются сведения обо всех официально зарегистрированных в жилом помещении жильцах. В похозяйственной книге содержатся сведения о расположении участков земли в сельских регионах, о наличии у конкретного гражданина земли, скота, жилых построек и другого имущества.

Мы получили заверенную копию похозяйственной книги. В ней и оказалась нужная нам информация: мама нашей клиентки записана как наследница бабушки с указанием степени родства, получившая землю и жилые постройки.

С собранными нами сведениями клиентка обратилась за удостоверением на захоронение и назначением её ответственным за могилу в холме I.

Резюме

Установление факта родства часто необходимо, чтобы восстановить имущественные права граждан относительно их родственников. Но процедура эта сложная. Чтобы не тратить время, силы и деньги впустую, обратитесь к грамотному юристу, который разберется в ситуации и соберёт необходимые документы.

Злата Вълчева * ООО "Юридический центр: право и консалтинг"

Показать полностью 1
1

Что лучше: дарить или завещать наследство?

Многие задумываются, как распределить наследство — оформить завещание, составить наследственный договор или договор дарения? Какие затраты понесет наследодатель, даритель, наследники? Узнайте какие у каждого варианта плюсы и минусы.

ООО "Юридический центр: право и консалтинг"

ООО "Юридический центр: право и консалтинг"

Завещание

С помощью завещания человек распоряжается принадлежащим ему имуществом после своей смерти. В завещании человек определяет в каких долях и между кем он разделяет свою собственность, обязанности (долги) и права.

Завещанное имущество переходит в собственность наследнику только после смерти наследодателя.

При наличии завещания наследование по закону становится недействительным. Наследство разделят так, как захотел собственник. Имущество может быть передано вообще не родственникам наследодателя, а любым лицам в зависимости от его желания. Исключение — обязательная доля в наследстве.

Обязательная доля в наследстве

Некоторым родственникам (несовершеннолетним детям наследодателя; нетрудоспособным детям, супругу, родителям наследодателя; нетрудоспособным иждивенцам наследодателя) даже если они не упомянуты в завещании, причитается не менее половины доли, которая принадлежала бы им при наследовании по закону. Они могут оспорить завещании. И тогда наследник по завещанию не сможет получить в полном объёме то, что ему завещано.

Как заверить завещание?

Завещание должно быть составлено в письменной форме и обязательно удостоверено нотариусом.

В определённых ситуациях правильность и подлинность завещания граждан могут подтвердить так называемые управомоченные лица:

  1. Главный врач, его заместитель по медицинской части или дежурный врач для граждан, находящихся в больницах или проживающих в домах для престарелых и инвалидов.

  2. Капитаны судов, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации для граждан, находящихся во время плавания на судах.

  3. Начальники экспедиций могут удостоверить завещания граждан, находящихся в экспедициях.

  4. Служащий банка, в случаях передачи прав на денежные средства, находящиеся на счету в кредитной организации.

Завещание может быть отменено или изменено завещателем в любое время после его совершения без указания причины!

Составление завещания в простой письменной форме без заверения допускается только в ситуациях, угрожающих жизни человека при отсутствии возможности составить завещание в закреплённой законом форме.

Завещание может быть отменено или изменено завещателем в любое время после его совершения без указания причины!

Наследственный договор

Вместо завещания можно составить наследственный договор (подробнее читайте в нашей новой статье). Он отличается от завещания тем, что наследники осведомлены о воле наследодателя и условиях, которые должны быть выполнены для получения наследства, а наследники по завещанию — нет, так как завещание является тайной.

Наследственный договор подписывается всеми сторонами и заверяется нотариально. Если кто-то из наследников откажется от своей доли наследства, то договор все равно сохраняет свою силу в отношении прав и обязанностей других его сторон.

Следует отметить, что завещать можно не только уже имеющееся имущество, но и то, которое планируется приобрести в будущем. Например, если у вас нет в собственности квартиры, но вы знаете, что через некоторое время её приобретете, то можете включить квартиру в завещание.

Расходы на завещание и получение наследства по завещанию

  • За удостоверение завещаний, за принятие закрытого завещания — 100 руб. (на февраль 2023 г.).

  • За вскрытие конверта с закрытым завещанием и оглашение закрытого завещания — 300 руб. (на февраль 2023 г.).

  • За выдачу свидетельства о праве на наследство по завещанию:

  1. Если завещание в пользу детей, в том числе усыновлённых, супруга, родителей, полнородных братьев и сестёр наследодателя — 0,3% стоимости наследуемого имущества, но не более 100 тыс. рублей.

  2. Для других наследников — 0,6% стоимости наследуемого имущества, но не более 1 млн. рублей.

Дарение

Дарение — это письменное или устное обязательство, согласно которому одна сторона (даритель) безвозмездно передает другой стороне (одаряемому) вещь, недвижимость, ценные бумаги и иные блага.

Необходимо иметь в виду, что обещание подарить всё своё имущество или часть без указания на конкретные предметы дарения в виде вещи или требования недействительно.

Нельзя пообещать подарить что-то после своей смерти.

Например, прописать в договоре дарения, что квартира перейдёт в собственность к одаряемому только после смерти дарителя. В таком случае должно оформляться завещание.

Договор дарения может быть признан недействительной сделкой, если будут представлены доказательства, что в обмен на договор оказана услуга, передана вещь, или взяты другие обязательства.

Как составить договор дарения?

Дарение недвижимости (земельные участки, здания, жилые и нежилые помещения) подлежит государственной регистрации, поэтому необходимо составлять такой договор в письменной форме.

Когда идти к нотариусу?

Удостоверять у нотариуса договор дарения недвижимости нужно:

  • Если дарят не всю квартиру, а только её часть.

  • У квартиры несколько собственников и только один из них хочет подарить часть кому-то другому.

  • Если собственники квартиры или её части — несовершеннолетние.


В остальных случаях договор дарения недвижимости можно не заверять у нотариуса.

Что касается дарения движимого имущества (транспортного средства, предметов одежды, денег, ценных бумаг) между физическими лицами, то письменная форма предусмотрена только в случае обещания дарения в будущем. Но не после смерти!

Дарение автомобиля

Лучше составить договор дарения автомобиля в письменной форме, хотя для дарения достаточно передать ключи. Но иначе одаряемый не сможет поставить машину на учет в ГИБДД. Что, в свою очередь, не позволит ему стать полноправным собственником имущества.

Нотариальное удостоверение сделки не обязательно.

Нотариус поможет грамотно оформить документы и саму дарственную. Кроме того, в случае судебного разбирательства нотариус подтвердит, что сделка прошла по обоюдному согласию сторон.

Закон позволяет подарить какую-либо вещь, кроме недвижимости, устно. Но для того, чтобы без проблем переоформить или зарегистрировать эту вещь на себя, лучше заключить договор дарения в письменной форме.

Договор дарения позволяет заранее наделить правом собственности одаряемого

Даритель может подарить как квартиру полностью, если он является единоличным собственником, так и подарить долю в квартире (в общей долевой собственности). При этом даритель не обязан уведомлять других собственников в том, что собирается подарить свою часть имущества.

Однако есть нюанс: если дарение прикрывает сделку продажи имущества, то оно может быть оспорено в обоих случаях.

Тем не менее, больше рисков на оспаривание сделки при передаче доли, ведь собственники заинтересованы в полном владении квартирой. А так как они имеют преимущественное право на покупку, то легко могут оспорить дарение доли.

При продаже целой квартиры под видом дарения есть всего два человека, которые заранее заинтересованы в этом, поэтому маловероятно, что кто-то из них или кто-то третий обратятся в суд.

Надо помнить, что сделку может оспорить арбитражный управляющий по делам о банкротстве физического лица, если будет доказано, что она была совершена в целях причинения вреда имущественным правам кредитора. То есть, если на момент дарения квартиры у вас уже существовали признаки банкротства или вы с помощью дарения привели себя к банкротству. Как правило, согласно ст. 61.2 ФЗ О банкротстве может быть оспорен договор дарения, заключённый в течение 3-х лет до принятия заявления о признании лица банкротом.

При дарении после регистрации перехода права собственности у предыдущего владельца нет на неё никаких прав.

При дарении после регистрации перехода права собственности у предыдущего владельца нет на неё никаких прав.

Это надо учитывать, если собираетесь подарить наследникам единственное жильё, в котором проживаете. Так как существует риск того, что одаряемый окажется непорядочным человеком и выгонит вас из квартиры, поэтому тщательно обдумайте своё решение перед оформлением «дарственной». В таком случае лучше заключить договор пожизненной ренты.

Расходы при дарении

  • Госпошлина за регистрацию перехода права собственности — 2 тыс. руб. (на март 2023г.).

  • За государственную регистрацию доли в праве общей собственности на общее недвижимое имущество в многоквартирном доме — 200 руб. (на февраль 2023г.).

  • 13% от кадастровой стоимости квартиры/дома, если одаряемый не близкий родственник (для близких родственников этот налог платить не надо).

  • Нотариальное заверение договора при дарении доли в квартире (в случае необходимости):

супругу, родителям, детям, внукам в зависимости от суммы сделки:

  • до 10 млн. руб. включительно — 3 тыс. руб. + 0,2% оценки недвижимого имущества (суммы сделки);

  • свыше 10 млн. руб. — 23 тыс. руб. + 0,1% суммы сделки, превышающей 10 млн. руб., но не более 50 тыс. руб.;

другим лицам в зависимости от суммы сделки:

  • до 1 млн. руб. включительно — 3 тыс. руб. + 0,4% суммы сделки;

  • свыше 1 млн. руб. до 10 млн. руб. включительно — 7 тыс. руб. + 0,2% суммы сделки, превышающей 1 млн. руб.;

  • свыше 10 млн. руб. — 25 тыс. руб. + 0,1% суммы сделки, превышающей 10 млн. руб., а в случае отчуждения жилых помещений (квартир, комнат, жилых домов) и земельных участков, занятых жилыми домами, — не более 100 тыс. руб.

Когда могут быть оспорены договор дарения и передача наследства по завещанию?

  • Завещание — по причине невменяемости наследодателя, либо его недостоверности.

  • Дарение — если будет доказано, что договор был заключён не безвозмездно.

Что лучше: завещать или подарить?

Итак, каждый из рассмотренных вариантов имеет свои достоинства и недостатки.

Следует иметь в виду, что при завещании больше защищен составитель завещания, а при дарении — преимущество находится у одаряемого.

Если рассуждать только с финансовой точки зрения, то близкому родственнику выгоднее (для родственника) «подарить» квартиру, чем её завещать или передать в наследство по закону — тогда ему не придётся оплачивать госпошлину за свидетельство о наследстве (до 100 тыс. рублей).

А в случае с другими наследниками или дарением доли в квартире — «дешевле» обойдется получение в наследство — по завещанию (не родственниками) или по закону (дальними родственниками).

Им нужно будет оплатить только 0,6% от стоимости, например, квартиры, а не 13% (налог на доходы).

Нужно учесть, что после получения квартиры в дар новому собственнику нужно будет нести уже иные расходы, не связанные со способом передачи имущества:

  • Оплата налога на имущество.

  • Оплата коммунальных платежей.

  • Риск случайной гибели и гражданскую ответственность перед третьими лицами.

При дальнейшей продаже квартиры, полученной в дар или в наследство, нужно будет заплатить налог.

Чтобы минимизировать негативные последствия при выборе способа передачи своего имущества другому лицу, посоветуйтесь с профессионалами: они помогут учесть все нюансы распределения наследства.

Ксения Доронина * ООО "Юридический центр: право и консалтинг"

Показать полностью 1
1

Брачный договор

Быстрая навигация

ООО "Юридический центр: право и консалтинг"

ООО "Юридический центр: право и консалтинг"

Узнайте что такое брачный договор и зачем супруги его заключают!

По общему правилу всё имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью и после развода будет разделено между ними поровну.

Достаточно часто раздел имущества сопровождается судебными разбирательствами. Чтобы избежать судебных слушаний и обезопасить свое имущество от необоснованных притязаний, в том числе кредиторов в случае банкротства супруга (см. статью «Банкротство с брачным договором»), можно заключить брачный договор или, как его часто называют, брачный контракт.

Положения о договорном режиме имущества супругов или брачный контракт закреплены в 8 главе Семейного Кодекса.

Что такое брачный договор?

Брачный договор обязательно должен быть заключён в письменной форме и удостоверен нотариусом. В противном случае он не будет иметь никакой законной силы. И при разделе в судебном порядке всё совместное имущество будет делиться по общим правилам.

Брачный договор может быть заключён как до государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака. Если он заключён до брака, то вступит в законную силу только после официальной «росписи».

Какие условия можно включить в брачный договор?

Содержание брачного договора может быть разнообразным. Тем не менее, под регулирование законодательства попадают только имущественные отношения. Что предполагает установление определённого режима собственности супругов.

В договоре можно прописать условия относительно уже имеющегося имущества. Либо же приобретённого в дальнейшем совместном браке.

Согласно ст. 42 Семейного кодекса брачный договор вправе изменить установленный законом режим собственности на:

  1. Режим совместной собственности.

  2. Режим долевой собственности.

  3. Режим раздельной собственности.

Режим совместной собственности

В данном случае распоряжаться имуществом могут оба супруга со взаимного согласия. Независимо от того, на кого оно оформлено, и кто совершает ту или иную сделку в отношении конкретного имущества.

В брачном договоре можно указать, что режим совместной собственности может распространятся только на определённую часть имущества. Или же наоборот, можно прописать, что такой режим будет применяться и к личному имуществу супруга. Например, полученному в дар, наследство или же «добрачному». В таком случае при разделе оно будет делиться поровну.

Режим долевой собственности

При таком режиме для каждого супруга определена конкретная доля в праве собственности на имущество. Каждый из супругов вправе сам распоряжаться той долей имущества, которое ему принадлежит. Каждый из супругов может продать, подарить, завещать свою долю. Только не стоит забывать про преимущественное право покупки вторым супругом перед продажей её третьим лицам.

Режим долевой собственности позволяет учесть вклад каждого супруга при приобретении любого имущества. В брачном договоре можно прописать, что доля в праве собственности мужа/жены будет соответствовать его вложению в совместное имущество.

Особенно важно указать, на какое именно имущество супругов распространяется режим долевой собственности и какой критерий служит для определения доли каждого из супругов.

Режим раздельной собственности

В этом случае конкретное имущество является собственностью только одного супруга. Владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом может только один супруг без согласия второго. Чаще всего раздельная собственность используется в отношении регистрируемого имущества. Например, квартиры, дома, земельного участка, транспортного средства. Это позволяет избежать непониманий — на кого зарегистрировано имущество, тому оно и принадлежит.

Режим раздельной собственности может распространяться и на различные банковские счета, ценные бумаги, инвестиции. Такой режим часто выбирают супруги, когда у них есть дети от предыдущего брака. В случае смерти одного из супругов, дети от прежнего брака не смогут претендовать на имущество другого супруга.

Какие положения могут быть включены в брачный договор?

Брачный договор может закреплять в себе:

  • Распределение собственности во время брака и в случае развода.

  • Порядок несения каждым из супругов семейных расходов (например, оплата коммунальных платежей и налогов на имущество, приобретение продуктов питания, оплата лечения, обучения).

  • Способы участия в доходах друг друга. Под доходами могут пониматься, например, заработная плата, дивиденды от ценных бумаг, доходы от сдачи имущества в аренду и иные доходы, связанные с участием имущества в гражданском обороте, доходы в натуральной форме (урожай), а также любые иные доходы, полученные законным путем. Условиями договора прописываются как именно будут распределяться доходы между супругами, например, 55% от дохода принадлежат лично тому супругу, кем они получены, а 45% передаются второму супругу для расходования на различные нужды семьи.

  • Права и обязанности по взаимному содержанию, размер которого прописывается по общей договоренности супругов.

  • Границы финансовых расходов жены и мужа.

  • Условия относительно имущества и доходов, которые могут возникнуть в будущем.

  • Иные положения, касающиеся имущественных и финансовых отношений супругов. Например, условия пользования супругом жилым помещением, принадлежащим на праве собственности второму супругу.

Какие условия нельзя включать в договор?

Согласно ст. 42 Семейного кодекса в брачном договоре нельзя:

  • Ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав.

  • Регулировать личные неимущественные отношения между супругами, права и обязанности супругов в отношении детей.

  • Предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания.

  • Включать условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного законодательства.

То есть, вы не сможете от супруга требовать в брачном договоре супружеской верности или заставлять выполнять бытовые обязанности (например, муж убирается дома, а жена готовит завтраки, обеды и ужины).

Нельзя и урегулировать вопрос проживания детей после развода. Для этого составляется отдельное соглашение об определении места жительства детей и порядка общения с ними. Где прописываются права и обязанности каждого родителя.

Имейте в виду, что нельзя заключить брачный договор на условиях, что всё имущество после развода перейдет во владение только к одному из супругов. Это будет ставить его в невыгодное положение. И такой договор, как гражданско-правовая сделка, может быть признан недействительным.

Можно ли изменить или расторгнуть брачный договор?

Изменить и расторгнуть договор, находясь в браке, можно в любое время по соглашению супругов. Такое соглашение так же, как и сам брачный контракт, заключается в письменной форме и заверяется нотариусом.

Вы можете в одностороннем порядке отказаться выполнять брачный договор только по решению суда при наличии достаточных и убедительных оснований.

Действие брачного договора заканчивается с момента расторжения брака, за исключением обстоятельств, которые были прописаны в самом контракте.

Могут ли брачный договор признать недействительным?

Брачный договор может быть признан недействительным (ничтожной или оспоримой сделкой) если:

  • Договор нарушает законодательство семейного права.

  • При оформлении брачного договора нотариус его не заверил.

  • Брачным договором прикрыли другую сделку.

  • Договор заключили на основе фиктивного брака.

  • Человек, с которым заключен брачный договор, признан частично или полностью недееспособным.

  • Оформляя договор одну из сторон ввели в заблуждение.

  • Договор подписан путём насилия, запугивания или угроз по отношению к одной из сторон;

  • Один из супругов ограничен в дееспособности или на момент подписания был неадекватен или в состоянии аффекта.

Брачный договор и «гражданский брак»

В законодательстве нет такого понятия как «гражданский брак». Согласно Семейному Кодексу РФ, брак заключается в органах записи гражданского состояния (ЗАГС), права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения брака. То есть, российское законодательство признает только официальный брак.

Таким образом, незарегистрированные в ЗАГСе супруги не могу заключить брачный договор. Для изменения своих имущественных отношений они могут воспользоваться любым другим гражданско-правовым договором (купли-продажи, мены, дарения).

Чем отличается брачный договор от соглашения о разделе имущества?

  1. Соглашение о разделе можно заключить только между супругами в период брака или после его расторжения, в то время как брачный договор может быть заключен и до регистрации брака.

  2. Предметом соглашения о разделе может быть только уже нажитое имущество супругом, а в брачном договоре — и приобретаемое в будущем.

  3. В соглашение нельзя включать пункты об имущественных обязанностях сторон. То есть, соглашение о разделе содержит конкретные положения, согласно которым происходит только распределение нажитого в браке имущества между супругами.

Брачный договор и наследство

Так как, брачный контракт меняет законный режим общей совместной собственности, то и наследование будет происходить с соблюдением определенных особенностей.

Брачный контракт после смерти одного из супругов позволит второму, в качестве наследника первой очереди, претендовать на часть имущества супруга наравне с остальными наследниками в равных долях.

При режиме общей совместной собственности, каждый супруг уже имеет ½ доли от собственности. И после смерти супруга может претендовать и на его часть собственности, которая будет делиться с остальными наследниками первой очереди.

Если по брачному договору, например, квартира полностью принадлежит мужу, то в случае его смерти жена всё равно имеет право претендовать на её часть. Только уже совместно с другими его наследниками. То есть, если у мужа есть двое детей, то квартира будет делиться между ними поровну. В таком случае жене достанется ⅓ часть квартиры.

Если по брачному договору квартира, купленная в совместном браке, принадлежит мужу, то дети жены от первого брака не имеют права на неё претендовать. Без брачного договора жене принадлежит её законная ½ часть квартиры. А другую половину, — собственность супруга, — она разделит в равных долях с его детьми от предыдущего брака.

Процесс раздела имущества — сложная процедура. Продумайте заранее все возможные варианты исхода событий.

Брачный договор, составленный профессионалами, — удобный способ сохранить нервы, время и имущество при разводе или смерти супруга. Брачный договор тщательно проанализировать и грамотно оформить каждый пункт.

Чтобы минимизировать потери в трудных жизненных обстоятельствах, обсуждайте составление брачного договора с юристами по брачным контрактам. Они видят детали и прячущиеся за ними риски.

Автор: Александра Хардикова * ООО "Юридический центр: право и консалтинг"

Показать полностью 1
1

Как установить право на захоронение, если нет документов, подтверждающих родство с умершим?

В повседневной жизни мы обычно не задумываемся о юридической стороне нашей жизни. Часто не придаём значения документам, в которых отражены важные стороны нашей жизни (рождение, смерть, брак, владение собственностью и т. д.).

У нас не всегда под рукой важные документы. И неприятные сюрпризы всплывают в самый неподходящий момент. Например, когда мы кого-то теряем и нужно принять на себя часть прав и обязанностей умершего человека (подробнее в статье «Зачем вам потребуется установление родства?».

Порой наследники выясняют, что у них нет документов, подтверждающих право на захоронение, уже при оформлении места под могилу на кладбище.

С такой проблемой к нам пришла предусмотрительная клиентка. У неё на руках был паспорт захоронения (удостоверение на могилу) её мамы и дяди. На этом участке рядом захоронена и её бабушка. Наша клиентка решила заранее подготовить документы для захоронения гробом. Но поскольку её мама была похоронена в гробу в 2021 году, ей препятствовали ограничения закона.

По закону между захоронениями в гробу в одной могиле должно пройти не меньше 15 лет. Но этот срок может колебаться в зависимости от ландшафтных, геодезических особенностей в разных регионах.

ООО "Юридический центр: право и консалтинг"

ООО "Юридический центр: право и консалтинг"

Захоронение близких родственников

Близкими родственниками считаются супруги, родители, родные и сводные сестры и братья, дети, бабушки дедушки.

Похоронить усопшего можно на новом месте на участке, отведенном на открытом (муниципальном) кладбище. Но близких родственников принято хоронить в одной могиле (родственной могиле) или рядом на одном участке. Для захоронения в одну могилу в гробу нужно соблюдать установленные законом санитарные сроки, в урне — нет.

На территории Москвы (и в некоторых регионах) есть услуга семейного (родового) захоронения на закрытых кладбищах. Для этого нужно приобрести через аукцион участок, который можно использовать для захоронения себя и близких родственников. Участок, отведённый под родовое захоронение, обносится оградой. Захоронения родственников производят на свободное место или в старую могилу.

В общем порядке захоронение на закрытых кладбищах запрещено законом.

Что нужно для захоронения на родовую могилу?

Для этого, кроме согласия ответственного за могилу, потребуются:

  • Свидетельство о смерти.

  • Паспорт ответственного за могилу.

  • Паспорт на захоронение (удостоверение на могилу).

  • Первичные документы на ритуальные услуги.

  • Документы, устанавливающие родство между покойным и ответственным за могилу человеком, похороненными на этом участке людьми.

Как мы установили родство клиентки с похороненными родственниками?

Нашу клиентку интересовала возможность захоронения гробом на родовом участке. Для этого ей нужно было подтвердить родство между ответственным за могилу и похороненными в ней родственниками.

Мы изучили подноготную принадлежащего семье нашей клиентки участка на кладбище и выяснили, что юридически он состоит из 2 частей: холма I и холма II. В холме II была захоронена мама нашей клиентки в 2021 году. Значит, хоронить туда не разрешат ещё много лет. И именно на эту могилу у нашей клиентки было удостоверение.

Поэтому мы решили разобраться с холмом I. По документам единственным захороненным в этой могиле человеком была бабушка нашей клиентки. Но их родство требовалось подтвердить. Например, свидетельством о рождении мамы нашей клиентки.

У клиентки не было на руках этого документа. Поэтому мы запросили свидетельство о заключении брака мамы клиентки, чтобы подтвердить смену фамилии и документально установить её девичью фамилию.

Раздобыв необходимые сведения, мы обратились за свидетельством о рождении мамы клиентки. Из архива несколько раз ответили, что копии этого документа не обнаружили и у них нет никаких сведений о регистрации рождения.

Мы стали искать подтверждение родства клиентки и её бабушки в других документах. Изучили домовую книгу и похозяйственную книгу населенного пункта, где жили вместе мама и бабушка нашей клиентки.

В домовой книге отражаются сведения обо всех официально зарегистрированных в жилом помещении жильцах. В похозяйственной книге содержатся сведения о расположении участков земли в сельских регионах, о наличии у конкретного гражданина земли, скота, жилых построек и другого имущества.

Мы получили заверенную копию похозяйственной книги. В ней и оказалась нужная нам информация: мама нашей клиентки записана как наследница бабушки с указанием степени родства, получившая землю и жилые постройки.

С собранными нами сведениями клиентка обратилась за удостоверением на захоронение и назначением её ответственным за могилу в холме I.

Резюме

Установление факта родства часто необходимо, чтобы восстановить имущественные права граждан относительно их родственников. Но процедура эта сложная. Чтобы не тратить время, силы и деньги впустую, обратитесь к грамотному юристу, который разберется в ситуации и соберёт необходимые документы.

Автор: Злата Вълчева * ООО "Юридический центр: право и консалтинг"

Показать полностью 1
1

Алименты: какие бывают и как добиться их выплаты?

Узнайте какие бывают алименты!

Про алиментные обязательства много спорят. Это потому, что не все в них разбираются. Обычно под «алиментами» понимают денежные выплаты ребёнку.

А вообще-то, алименты затрагивают широкий круг людей, связанных друг с другом семейными узами. Сложности добавляет и то, что законодательство не содержит строго закреплённого понятия «алиментные обязательства».

ООО "Юридический центр: право и консалтинг"

ООО "Юридический центр: право и консалтинг"

Что такое алименты?

Под алиментами принято понимать денежные выплаты, перечисляемые члену семьи на его содержание.

3 категории алиментных обязательств:

  1. Между родителями и детьми (что и является «алиментами на ребёнка»).

  2. Между бывшими супругами (что принято считать «алиментами на ребёнка»).

  3. Между другими членами семьи.

1 категория. Алименты между родителями и детьми

1) Семейный кодекс устанавливает обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних детей до достижения ими 18-летнего возраста. Либо после 18 лет, если они признаны инвалидами I, II или III группы или достигли общеустановленного пенсионного возраста.

Даже разведённые супруги обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Именно по этим алиментам и возникает наибольшее количество споров в суде.

2) В свою очередь трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей.

Однако дети могут быть освобождены от этого, если докажут в суде, что родители уклонялись от выполнения своих обязанностей. Достаточным доказательством этого факта будет подтверждение судебных приставов о том, что в отношении родителя было
возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов и долг по ним не был погашен.

Дети, чьи родители были лишены родительских прав, освобождаются от уплаты алиментов. Когда ребенок может не платить алименты на родителей?

2 категория. Алименты между бывшими супругами

Один из супругов может рассчитывать на алименты на себя (т. е., помимо алиментов на ребёнка) от бывшего супруга, если:

  • Супруг является нуждающимся в том лицом и признан нетрудоспособным. Это право сохраняется после развода, если супруг стал нетрудоспособным до него или в течение года после этого;

  • Жена с маленьким ребёнком. В том числе бывшая, беременная или после рождения общего ребёнка прошло менее трёх лет (срок связан с отпуском по уходу за ребёнком, который предоставляется матери);

  • Супруг ухаживает за ребёнком-инвалидом. В том числе бывший, нуждается и ухаживает за общим ребёнком-инвалидом младше 18 лет или ребёнком — инвалидом с детства I группы

  • По возрасту. Бывший супруг нуждается и достиг предпенсионного (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) либо возраста нетрудоспособности (пенсионный возраст) до расторжения брака или в течение пяти лет после этого, а супруги состояли в браке длительное время.

3 категория. Алименты между иными родственниками

К иным лицам в данном случае закон относит:

  • Братья и сестры. Несовершеннолетние нуждающиеся в помощи братья и сестры в случае невозможности получения содержания от своих родителей имеют право на получение в судебном порядке алиментов от своих трудоспособных совершеннолетних братьев и сестер, обладающих необходимыми для этого средствами. Такое же право предоставляется нетрудоспособным нуждающимся в помощи совершеннолетним братьям и сестрам, если они не могут получить содержание от своих трудоспособных совершеннолетних детей, супругов (бывших супругов) или от родителей;

  • Дедушки и бабушки. Нетрудоспособные нуждающиеся в помощи дедушка и бабушка в случае невозможности получения содержания от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супруга (бывшего супруга) имеют право требовать в судебном порядке получения алиментов от своих трудоспособных совершеннолетних внуков, обладающих необходимыми для этого средствами;

  • Внуки. Несовершеннолетние нуждающиеся в помощи внуки в случае невозможности получения содержания от своих родителей имеют право на получение в судебном порядке алиментов от своих дедушки и бабушки, обладающих необходимыми для этого средствами. Такое же право предоставляется совершеннолетним нетрудоспособным нуждающимся в помощи внукам, если они не могут получить содержание от своих супругов (бывших супругов) или от родителей;

  • Фактические воспитатели. Нетрудоспособные нуждающиеся лица, осуществлявшие фактическое воспитание и содержание несовершеннолетних детей, имеют право требовать в судебном порядке предоставления содержания от своих трудоспособных воспитанников, достигших совершеннолетия, если они не могут получить содержание от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супругов (бывших супругов). Следует иметь ввиду, что воспитанники будут освобождены от данных обязательств, если воспитатели содержали и воспитывали их менее пяти лет, а также если они содержали и воспитывали своих воспитанников ненадлежащим образом.

3 формы как взыскать алименты:

  1. Соглашение об уплате алиментов.

  2. Взыскание в порядке приказного производства.

  3. Взыскание в порядке искового производства.


Читайте нашу статью Как добиться уплаты алиментов.

1 форма: соглашение об уплате алиментов

Размер, условия и порядок выплаты средств на содержание нуждающегося лица устанавливает соглашение об уплате алиментов между человеком, обязанным уплачивать алименты, и их получателем или же законными представителями в случае недееспособности лиц.

Соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме и обязательно должно быть нотариально удостоверено, иначе оно признается недействительным.

Изменить документ или отказаться от исполнения соглашения в одностороннем порядке нельзя. Размер алиментов в соглашении не должен быть ниже суммы, которую мог бы назначить суд.

По условиям соглашения алименты могут уплачиваться:

  • В долях к заработку и иному доходу плательщика алиментов.

  • В твердой денежной сумме, перечисляемой периодически.

  • В виде единовременной выплаты.

  • Путем предоставления имущества.

  • Иными способами, например, сочетанием нескольких видов выплат.


В соглашении может быть прописан и порядок индексации выплат. Если этот момент не отражён в соглашении, то алименты индексируются в соответствии с прожиточным минимумом.

2 форма: взыскание алиментов через суд

Если между сторонами не заключено соглашения об уплате алиментов или вторая сторона отказывается их платить, алименты взыскиваются через суд. Для этого необходимо подать заявление о выдаче судебного приказа мировому судье или иск в районный суд.

К мировому судье можно обратиться в случае, если взыскание алиментов не связано с установлением, оспариванием отцовства или материнства либо привлечением других заинтересованных лиц. В районный суд — во всех остальных случаях.

Подать на алименты можно в любой момент, пока вы или тот, чьи интересы вы представляете,
имеете на них право. За рассмотрение дела о взыскании алиментов в суде истец не оплачивает госпошлину.

Размер алиментов определяет суд, исходя из материального положения и других заслуживающих внимания интересов сторон.

Алименты на содержание несовершеннолетних детей составляют:

  • На одного ребёнка — четверть дохода.

  • На двух детей — треть дохода.

  • Трое и более детей — половина дохода.


Эти доли могут быть уменьшены или увеличены с учётом материального и семейного положения сторон и других важных факторов.

Суд может назначить алименты в твёрдой денежной сумме. Как правило, к таким мерам прибегают, когда ответчик скрывает часть своего дохода и доля от его официальных доходов не может обеспечить ребёнку уровень жизни, который у него был.

Когда в выплате алиментов могут отказать?

  • Супруг или супруга, в том числе бывшие, стали нетрудоспособными и нуждаются в помощи из-за злоупотребления спиртным, наркотическими веществами или в результате совершения умышленного преступления. Либо вели себя в браке недостойно, например играли в азартные игры.

  • Брак между бывшими супругами длился недолго. Суд сам решает, какой брак считать непродолжительным. Учитывается возраст супругов, количество предыдущих браков, время проживания вместе и другие обстоятельства.

  • Нетрудоспособные и нуждающиеся в помощи родители, в том числе отчимы и мачехи, не могут претендовать на алименты от своих детей, если суд установит, что они уклонялись от выполнения родительских обязанностей или были лишены родительских прав.

  • Воспитатели содержали и воспитывали детей меньше пяти лет или делали это ненадлежащим образом.

  • Нетрудоспособный нуждающийся в помощи бывший супруг вступил в новый брак.

  • Ребенок усыновлён другой семьёй.

Взыскание алиментов — распространенный способ получения помощи людям, которые в этом нуждаются.

Чтобы эффективно защитить свои права в рамках взыскания алиментов, обратитесь за консультацией к профессионалам. Они помогут разобраться, каким образом добиться от обязанных выполнения предусмотренных законом условий (в нашем случае — выплаты алиментов), а также заключить от вашего имени соглашение или подать
заявление в суд.

Автор: Злата Вълчева * ООО "Юридический центр: право и консалтинг"

Показать полностью 1
1

Завещание? Нет, наследственный договор!

Большинство из нас рано или поздно задумываются как распорядиться своим имуществом на случай смерти. Классические способы (завещание, наследственный договор, дарение) мы рассмотрели в статье «Что лучше: дарить или завещать наследство?».

А сегодня подробней поговорим о самом молодом из вышеперечисленных — о наследственном договоре, который сочетает в себе черты завещания и договора дарения, но имеет и свои особенности.

ООО "Юридический центр: право и консалтинг"

ООО "Юридический центр: право и консалтинг"

Как заключить наследственный договор?

Фактически наследственный договор (НД) — это соглашение о намерениях между наследодателем и потенциальными правопреемниками (правопреемником), по которому первый распоряжается своим имуществом на случай смерти в пользу вторых (в том числе на определенных условиях). То есть это договор с участием двух и более лиц. Причем стороной может выступать и юрлицо.

Поскольку такой договор представляет собой последнюю волю наследодателя, то он заключается непосредственно при его личном присутствии и участии. В перечень имущества для распоряжения может входить как имущество «на руках», так и то, которое планируется приобрести.

Действительность договора обеспечивается собственноручным его подписанием всеми участниками и нотариальное удостоверение. Подписать наследственный договор по доверенности невозможно, наличие представителей прямо запрещено законом. Как правило, для чистоты нотариус ведет видеозапись процедуры подписания, где сторонам разъясняется смысл и суть подписываемого ими документа. И фиксируется их добровольное согласие, отсутствие давления и принуждения.

Заключить наследственный договор можно только у нотариуса. Иначе даже при соблюдении всех условий договора применить положение о действительности сделки не получится (ст. 165 ГК РФ не работает).

Особенности наследственного договора

  1. Наследственный договор (в отличие от завещания) составляется не в закрытой форме (в тайне от наследников). Наоборот, каждый участник должен быть в курсе его содержания и волеизъявления наследодателя.

  2. Кроме того, закон не предусматривает удостоверение такого документа кем-то другим, кроме нотариуса, даже в чрезвычайных обстоятельствах. Правила о заверении завещаний, приравниваемых к нотариально удостоверенным, тоже не применяются. Таким образом, круг механизмов по грамотному написанию и приданию силы законности такому документу существенно уже, чем у завещания.

  3. Наследственный договор не отменяет право на обязательную долю в наследстве (подробнее в статье «Когда лишить наследства не получится и что такое обязательная доля?». Однако стоит помнить, что обязательные наследники, как и прочие, могут быть отстранены от наследования при признании их недостойными.

  4. В наследственный договор можно включить завещательный отказ и завещательное возложение (то есть обязанность наследников совершить определенное важное для наследодателя действие после его смерти).

  5. Важно! Если участниками наследственного договора являются супруги, то развод до кончины одного из них или признание брака недействительным влечет прекращение этого договора.

  6. Оспорить наследственный договор в суде при жизни наследодателя вправе только участники договора, а после смерти — лицо, которое считает, что его право нарушено таким договором.

Как исполняется наследственный договор?

Прежде всего такой договор не ограничивает свободу наследодателя распоряжаться своим имуществом: он может его продать, подарить, поменять, даже завещать и т.д.

Более того, наследодателю не запрещено заключать несколько наследственных договоров, в том числе в отношении одного и того же имущества, но с разными лицами. Но в таком случае исполнению подлежит тот договор, который заключен первым.

Право на наследство по НД возникает только после смерти наследодателя (с момента открытия наследства). А вот обязанности наследникам придется исполнять заблаговременно, если это предусмотрено в договоре. И это вполне законно.

К тому же наследодатель вправе предусмотреть в договоре обязательные условия, при которых возможно получить наследство. При этом не важно, когда наступят эти условия: до или после открытия наследства.

Поскольку по сути наследственный договор сводится к соглашению о намерениях, то предполагается, что наследники заранее согласились исполнять волю наследодателя после его смерти, в том числе и нести определенные обязанности. Конечно, надеяться на добросовестность сторон — дело неблагодарное. Поэтому должен быть обеспечен механизм воздействия на них.
Требовать исполнение условий договора от наследников могут нотариус (пока ведет наследственное дело), душеприказчик, стороны наследственного договора, иные наследники и третьи лица.

Как изменить или расторгнуть наследственный договор?

Сделать это добровольно можно на общих основаниях при жизни сторон.

Но иногда такой договор может быть расторгнут в судебном порядке, в том числе по инициативе третьего лица. Например, когда объявился претендент на обязательную долю в наследстве, чьи права нарушены таким договором.

Наследодатель может расторгнуть договор в одностороннем порядке. Для этого ему необходимо обратиться к нотариусу, который удостоверит уведомление об отказе от договора и в течение трёх рабочих дней направит его копии всем участникам сделки.

Однако такой отказ для наследодателя чреват последствиями — ему придется возместить всем сторонам понесенные ими убытки, связанные с заключением и исполнением такого договора.

Институт наследования во все времена был сложным как с точки зрения грамотного распределения принадлежащего гражданину имущества, так — и возникающих судебных тяжб.

Чтобы совершение завещания или заключение наследственного договора, а также принятие наследства обошлись без неприятных сюрпризов, настоятельно рекомендуем вам обратиться за консультацией к нашим специалистам. Мы поможем предвосхитить риски и разрешить возникшие проблемы и споры о наследстве.

Злата Вълчева * ООО "Юридический центр: право и консалтинг"

Показать полностью 1
1

Кому доверить розыск имущества должника?

Узнайте как найти имущество должника, если тот скрывает имущество, пытаясь тем самым обмануть кредиторов!

Мы подробно рассказали о том, как непросто взаимодействовать со службой судебных приставов (Инструкция по взысканию через приставов: с чего начать и что делать, чтобы выйти победителем?).

Кроме того, мы разбирали ситуации, в которых участие приставов может не принести желаемого результата (Что делать, если должник не платит, даже когда вы получили исполнительный лист?).

Рассказываем кто поможет вам найти имущество должника.

ООО "Юридический центр: право и консалтинг"

ООО "Юридический центр: право и консалтинг"

Какими инструментами оперирует судебный пристав-исполнитель?

Что может сделать пристав-исполнитель?

Чтобы выполнять свою функцию по взысканию задолженности, пристав может применять в отношении должника меры принудительного взыскания. Для этого взыскателю необходимо подать соответствующее заявление.

Судебный пристав-исполнитель рассмотрит это заявление и вынесет решение об удовлетворении или отказе.

Что такое меры принудительного взыскания?

К мерам принудительного взыскания относятся:

  1. Вызов сторон исполнительного производства.

  2. Запрос необходимых сведений у органов, находящихся в РФ или за границей.

  3. Проверка по исполнению исполнительных документов, в том числе финансовых документов.

  4. Поручения гражданам и юридическим лицам по исполнению требований, содержащихся в исполнительных документах.

  5. Доступ в нежилые помещения, занимаемые (принадлежащие) должником или другими лицами, в целях исполнения исполнительных документов.

  6. Арест движимого и недвижимого имущество, в том числе денег и ценных бумаг.

  7. Изъятие указанного имущества с последующей его передачей на хранение.

  8. Оценка имущества в случаях, предусмотренных Законом.

  9. Розыск должника, его имущества, розыск ребенка самостоятельно или с привлечением органов внутренних дел.

  10. Запрос у сторон исполнительного производства необходимой информации.

  11. Обращение в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

  12. Установление временных ограничений на выезд должника из России с последующей пролонгацией и другие.

Судебный пристав применяет эти меры, чтобы отыскать имущество должника и реализовать его для погашения задолженности перед взыскателем.

Круг мероприятий, к которым может прибегнуть судебный пристав-исполнитель достаточно широкий, но он строго обозначен в Законе. Пристав не вправе выйти за его рамки. В противном случае, его действия будут признаны незаконными по жалобе заинтересованного лица. Что негативно скажется не только на самом приставе, но и на ходе исполнительного производства.

Что же делать, если мер судебного пристава-исполнителя недостаточно, чтобы найти имущество должника?

В такой ситуации на помощь приходит арбитражный управляющий, роль которого неразрывно связана с процедурой банкротства должника.

Чем поможет арбитражный управляющий?

Тонкости процедуры банкротства и роль арбитражного управляющего в ней мы раскрыли ранее (статья «Банкротство физического лица через суд»).


Узнайте что такого умеет арбитражный управляющий, что не под силу судебному приставу-исполнителю?

Ответ кроется в компетенции, которой закон наделяет арбитражного управляющего. Подробно о его деятельности мы рассказали в статье «Кто такой арбитражный управляющий?».

Ключевое преимущество арбитражного управляющего в том, что он вправе:

  • Анализировать финансовое состояние должника и результаты его финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности.

  • Выявлять признаки административных правонарушений и преступлений.

  • Собирать и предоставлять кредиторам и суду информацию о сделках и действиях, которые влекут или могут повлечь за собой гражданскую ответственность третьих лиц.

  • Выявлять признаки преднамеренного и/или фиктивного банкротства.

  • Собирать и предоставлять кредиторам и суду сведения о контрагентах и об обязательствах должника.

Это глубокая аналитическая работа. Она позволяет выявить недобросовестные действия должника и третьих лиц по «выводу» активов должника в период, предшествующий банкротству, путем его продажи, дарения, мены и иных сделок.

Кроме того, в случае обнаружения таких манипуляций, закон наделяет арбитражного управляющего правом оспорить эти сделки и вернуть имущество должнику. Тогда оно войдет в конкурсную массу и его продадут для погашения задолженности перед кредиторами.

Однако и полномочия арбитражного управляющего не безграничны. У него есть всего 3 года (а в отдельных случаях год) на обжалование такого рода сделок.

Поэтому, если ваше исполнительное производство не приносит желаемого результата продолжительное время, не затягивайте и смело обращайтесь к проверенным специалистам для возбуждения процедуры банкротства вашего нерадивого должника. Тогда за розыск имущества возьмется арбитражный управляющий и дело начнет спориться.

Автор: Александра Хардикова * ООО "Юридический центр: право и консалтинг"

Показать полностью 1
Отличная работа, все прочитано!

Темы

Политика

Теги

Популярные авторы

Сообщества

18+

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Игры

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Юмор

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Отношения

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Здоровье

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Путешествия

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Спорт

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Хобби

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Сервис

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Природа

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Бизнес

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Транспорт

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Общение

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Юриспруденция

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Наука

Теги

Популярные авторы

Сообщества

IT

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Животные

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Кино и сериалы

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Экономика

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Кулинария

Теги

Популярные авторы

Сообщества

История

Теги

Популярные авторы

Сообщества