Серия «Семья и алименты»

3

Когда долги одного супруга не будут распространяться на второго

Серия Семья и алименты
Когда долги одного супруга не будут распространяться на второго

Верховный суд пояснил, что если в расписке о выдаче займа в качестве заемщика указан один из супругов, то именно он будет нести обязательства по займу

Полезное разъяснение Верховный суд дал в своем определении № 18-КГ21-56-К4.

Фабула дела:
Мужчина взял в долг у родителей своей супруги денежные средства в размере 650 тыс. рублей, о чем была составлена расписка, которую мужчина собственноручно подписал. Срок возврата денежных средств был определен сторонами моментом востребования.

После того, как брак супругов распался, займодавцы, являющиеся родителями бывшей супруги заемщика, обратились к нему с требованием о возврате долга в размере 650 тыс. рублей, а также процентов за пользование займом в размере 330 тыс. рублей.

После того, как требование не было исполнено, займодавцы обратились в суд с соответствующим иском.

В суде Ответчик возражал на исковое заявление, утверждая, что указанные денежные средства брал для приобретения жилого дома, на общие цели семьи. Так, после получения займа супруги приобрели в общую долевую собственность (по 1/2 доли каждому) жилой дом и земельный участок. Сумма сделки составила 1,1 млн. рублей, из которых 400 тыс. были уплачены продавцу за счет личных средств покупателей, а 700 тыс. - за счет средств ипотечного кредитования.

С учетом изложенного мужчина обратился в суд со встречным иском к родителям бывшей супруги, указав на то, что долг возник по инициативе его и его бывшей супруги, а денежные средства были расходованы на нужды семьи.

Мужчина просил применить к сложившимся правоотношениям положения Семейного кодекса Российской Федерации и признать долг перед истцом общим долгом бывших супругов, произвести раздел этого долга в равных долях между ним и бывшей супругой, признать расписку о займе недействительной в части того, что заемщиком денежных средств является один он, а также применить в отношении расчетов по процентам, пени и штрафам статью 333 Гражданского кодекса Российской Федерации с учетом его материального положения и необоснованно завышенных, по его мнению, расчетов истца.

Позиции судов:
Решением суда первой инстанции исковые требования истца были удовлетворены частично. Заявление о применении статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации при взыскании денежных средств оставлено без удовлетворения.

Разрешая спор и частично удовлетворяя исковые требования Истца, суд первой инстанции, руководствуясь положениями статей 809, 810 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 39 Семейного кодекса Российской Федерации, исходил из того, что сумма долга в размере 650 000 руб. является общим долгом бывших супругов, возникшим в связи с покупкой ими домовладения, право собственности на которое зарегистрировано за каждым из них в равных долях, в связи с чем взыскал с Ответчика 1/2 часть имеющегося долга и процентов по нему.

Суд также признал расписку о займе денежных средств у заимодателей недействительной в части возложения долга исключительно на заемщика, признав долг по расписке общим долгом бывших супругов в равных долях.

Апелляционный и кассационный суды согласились с выводами суда первой инстанции, указав также на то, что срок исковой давности по встречному иску мужчины по заявленным требованиям нельзя признать пропущенным.

Позиция Верховного суда:
Из решения суда об удовлетворения встречного иска о признании долга перед истцом общим долгом его и его бывшей супруги и о признании на этом основании частично недействительным договора займа усматривается, что суд посчитал значимым для данного дела обстоятельством то, на какие цели ответчиком у истца были взяты в долг деньги и на что они впоследствии были израсходованы. Поскольку, по мнению суда, эти деньги были израсходованы на семейные нужды мужчины и его жены, дочери истца, то по логике обычных семейных отношений между родителями и детьми деньги по договору займа истец передала ответчику, действуя прежде всего в интересах своей родной дочери.

Ссылаясь на нормы семейного права, суд принял решение о признании гражданско-правовой сделки частично недействительной и об освобождении должника от обязанности возвратить долг в полном объеме.

Между тем, судом не учтено, что возникшие по данному делу правоотношения между истцом и ответчиком являются гражданско-правовыми и нормами семейного права не регулируются.

Как следует из материалов дела, иск мотивирован ссылкой на статьи 809, 810, 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Истец просила взыскать с ответчика сумму долга, процентов по нему, а также проценты за нарушение срока возврата займа ввиду неисполнения Ответчиком своих гражданско-правовых обязательств надлежащим образом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (заимодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг. Если заимодавцем в договоре займа является гражданин, договор считается заключенным с момента передачи суммы займа или другого предмета договора займа заемщику или указанному им лицу.

Согласно пункту 1 статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления заимодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором.

В силу пункта 2 статьи 808 указанного Кодекса в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

С учетом приведенных норм права, юридически значимым обстоятельством по данному делу являлось выяснение судом вопроса, связанного с условиями получения и возврата денежных средств по договору займа, заключенного между заимодавцами и заемщиком.

Так, из содержания подписанной Ответчиком расписки следует, что именно он взял в долг у родителей бывшей жены денежные средства в размере 650 000 руб., обязавшись вернуть названную денежную сумму по первому требованию заимодавца.

Каких-либо ссылок на то, что деньги были взяты на общие нужды супругов, как и указания на то, что бывшая супруга приняла на себя обязательство по возврату указанной денежной суммы, в расписке не имеется.

Положения пункта 1 статьи 39 Семейного кодекса Российской Федерации о том, что при разделе общего имущества супругов учитываются общие долги и право требования по обязательствам, возникшим в интересах семьи, не свидетельствует о наличии правовых оснований для взыскания с другого супруга в пользу заимодавца невыплаченной задолженности по такому договору равно как и уменьшение размера ответственности заемщика перед заимодавцем на сумму супружеского долга.

Возникшие в период брака обязательства по заемным договорам, исполнение которых после прекращения брака лежит на одном из бывших супругов, могут быть компенсированы супругу путем передачи ему в собственность соответствующей части имущества сверх полагающейся по закону доли в совместно нажитом имуществе. При отсутствии такого имущества супруг-заемщик вправе требовать от второго супруга компенсации соответствующей доли фактически произведенных им выплат по договору.

Иное противоречило бы положениям пункта 3 статьи 39 Семейного кодекса Российской Федерации и повлекло наступление для другого супруга заведомо неблагоприятных последствий в части срока исполнения денежного обязательства перед заимодавцем, равно как и повлекло бы неблагоприятные последствия для заимодавца, рассчитывающего на исполнение обязательства по возврату полученной суммы займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа (пункт 1 статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Таким образом, именно у Ответчика возникла обязанность по возврату взятой в долг денежной суммы в полном объеме, что не было учтено ни судом первой, ни судами апелляционной и кассационной инстанций.

Признавая наполовину недействительной расписку о займе ответчиком денежных средств, то есть, по сути, принимая решение о признании частично недействительным договора займа денежных средств, суд в нарушение требований статьи 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не указал в решении правовые нормы, которым противоречит указанная сделка и на основании которых она, по мнению суда, может быть признана недействительной. При этом решение суда об освобождении ответчика от возврата половины суммы долга и процентов по нему фактически означает перевод части долга на другое лицо без согласия кредитора, что прямо противоречит пункту 2 статьи 391 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Кроме того, суд не указал в решении, недействительна ли спорная расписка с даты ее подписания (как ничтожная), или с даты ее признания таковой судом (как оспоримая). В связи с этим доводы о пропуске срока исковой давности по требованию Ответчика о признании недействительным оспариваемого им договора займа, о применении которого ею было заявлено при рассмотрении дела, суды оставили без исследования и правовой оценки, хотя от выяснения этого обстоятельства зависело правильное разрешение возникшего спора.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации посчитала, что допущенные судом первой инстанции и, не устраненные судами апелляционной и кассационной инстанций, нарушения норм материального и процессуального права являются существенными, они повлияли на исход дела и без их устранения невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов Истца.

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 17 августа 2021 № 18-КГ21-56-К4

Показать полностью
23

ДКП на квартиру подписал до брака, а оформил уже в браке, так кому достанется квартира? Четкий ответ дал ВС РФ

Серия Семья и алименты
ДКП на квартиру подписал до брака, а оформил уже в браке, так кому достанется квартира? Четкий ответ дал ВС РФ

Самая сложная во всех смыслах и долгая процедура после развода - это дележ нажитого имущества. Тут масса так называемых подводных камней, о существовании которых гражданам лучше знать заранее. Квартиру купили до брака, а оформили в собственность уже после. Какой будет статус у такого жилья после развода? Нескольким инстанциям, включая Верховный суд, пришлось разобраться, считать ли такую квартиру совместно нажитым имуществом.

Мужчина с женщиной прожили вместе девять лет, а потом решили пожениться. Гражданин купил квартиру по договору купли-продажи с оплатой в течение пяти лет. И сложилась такая ситуация - 11 ноября пара зарегистрировала брак. А 21 ноября право собственности на квартиру закрепили за мужчиной в ЕГРН. Супруги прожили вместе еще два года, после чего решили развестись. Вот тогда и встал вопрос о разделе имущества. И камнем преткновения оказалась квартира.

Бывший супруг настаивал, что недвижимость не должна считаться совместной собственностью, ведь договор был подписан раньше, чем зарегистрирован брак. А экс-жена уверяла, что квартиру надо делить как совместно нажитую, поскольку право собственности зарегистрировали после свадьбы.

Имущество, приобретенное до брака, является собственностью каждого из супругов

Женщина пошла в суд. В суде она потребовала оставить за ней 2/3 доли, а за бывшим мужем - 1/3, а долг перед фирмой-застройщиком признать общим. Бывшая жена предложила отступить от равенства долей, поскольку с ней осталась несовершеннолетняя дочь.

Районный суд выслушал стороны и отказал женщине. В первой инстанции объяснили, что сделка по покупке квартиры была заключена до брака, поэтому жилье не будет считаться совместно нажитым и его не надо делить между экс-супругами. При этом суд напомнил, что стоимость квартиры оплачивалась за счет личных средств мужчины.

Но апелляция решила иначе. Городской суд сказал, что квартира - совместная собственность супругов, поэтому надо разделить ее поровну. В апелляции сослались на то, что договор купли-продажи квартиры должен быть зарегистрирован. Он считается заключенным именно с момента госрегистрации. Раз регистрация приходится на период брака, то квартира - это совместная собственность супругов. С этим мнением согласился и кассационный суд.

Тогда мужчина пожаловался в Верховный суд РФ. Там он настаивал, что решение о разделе квартиры незаконное. Ее нельзя считать совместной собственностью супругов. Коллегия по гражданским спорам ВС, изучив детали дела, решила отменить акты и апелляции, и кассации.

ВС напомнил, что по статье 36 Семейного кодекса имущество, приобретенное до брака, является собственностью каждого из супругов. Чтобы признать собственность совместной, надо доказать, что ее купили в браке и на общие деньги. Значимы в этом случае такие обстоятельства, как время и основания возникновения права собственности на имущество.

В споре, о котором идет речь, важна дата заключения договора купли-продажи, а это произошло до брака. При этом правило о госрегистрации сделок с недвижимым имуществом вообще не применяется к договорам, заключенным после 1 марта 2013 года, то есть вывод двух инстанций о необходимости такой регистрации - ошибочный. "Регистрация права носит не правоустанавливающий, а правоподтверждающий характер, поэтому безосновательно придавать решающее значение дате регистрационной записи перехода права собственности на спорное имущество при определении статуса такого имущества, как нажитого супругами во время брака", - говорится в решении ВС.

Договор купли-продажи квартиры был заключен до брака, поэтому не было оснований включать жилье в состав совместно нажитого имущества, сказал ВС. То, что личный долг одного из супругов за квартиру был погашен уже в браке, не делает ее совместной собственностью, особенно с учетом того, что остальные платежи пришлись на период после развода. Коллегия ВС оставила в силе решение первой инстанции о разделе квартиры. Жилье оставили за бывшим супругом.

Определение Верховного суда РФ N 117-КГ20-2-К4.

Показать полностью
7

Как бывший муж отобрал авто, зарегистрированное на жену (не совместно-нажитое имущество)

Серия Семья и алименты

Верховный суд разъяснил, когда присвоение имущества бывшей супруги не будет являться хищением

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации разбиралась в деле, в котором гражданские супруги (подсудимый и потерпевшая) после расставания не могли поделить автомобиль. Мужчина, полагая свое право на спорный автомобиль, переоформил его на себя, предоставив в ГИБДД фиктивный договора купли-продажи между ним и гражданской супругой. Женщина обратилась в правоохранительные органы, указав, что в договоре стоит не ее подпись.

Фабула дела:
Мужчина, проживая в гражданском браке с ответчицей, приобрел грузовой бортовой автомобиль и продал его гражданской супруге, по договору купли-продажи, совершенному в простой письменной форме. Женщина выдала ему нотариальную доверенность на 10 лет на право управления и распоряжения этим автомобилем.

Когда пара разругалась женщина отозвала доверенность и попросила вернуть ей транспортное средство, документы на него и ключи, однако мужчина передавать их отказался.

Сразу после этого мужчина обратился с заявлением в ГИБДД с заявлением о перерегистрации на него указанного автомобиля, предъявив договор купли-продажи между ним и бывшей гражданской супругой.

Женщина обратилась в правоохранительные органы, указав, что договор купли-продажи она не подписывала, а соответственно документ содержит заведомо ложные сведения о том, что она продала мужчине указанный автомобиль за 90 000 рублей. Тем самым мужчина зарегистрировал вышеуказанный автомобиль на свое имя используя подложные документы.

Позиции судов первой, апелляционной и кассационной инстанций:
Суд пришел к выводу, что мужчина путем злоупотребления доверием бывшей гражданской супруги похитил принадлежащий ей автомобиль и обратил его в свою собственность, распорядившись по своему усмотрению, чем причинил потерпевшей ущерб в крупном размере.

Указанные действия осужденного квалифицированы судом по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в крупном размере.

Признавая мужчину виновным в хищении чужого имущества, суд исходил из того факта, что на момент хищения автомобиля именно потерпевшая являлась его собственником и осужденный не имел никаких законных оснований для его переоформления на собственное имя.

Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с такими выводами.

Позиция Верховного Суда:
Не оспаривая фактические обстоятельства, касающиеся переоформления в ГИБДД автомобиля на свое имя, Воробей в своих показаниях объяснил причину их возникновения.

В судебном заседании осуждённый пояснил, что с потерпевшей они 25 лет состояли в гражданском браке, вели совместное хозяйство, приобретали имущество, осуществляли совместный семейный бизнес.

В процессе предпринимательской деятельности им приобретались разные грузовые автомобили, которые оформлялись как на него, так и на потерпевшую. Переоформлением занимался он сам, потерпевшей только подписывала документы.

В 2012 году он приобрел грузовой бортовой автомобиль, который был переоформлен на потерпевшую, однако ключи и документы потерпевшей не передавал, сделка была фиктивной. Поскольку предпринимательской деятельностью (строительным процессом) занимался он, то данный автомобиль находился в его пользовании. Он эксплуатировал автомобиль, нанимал водителей для работы на автомобиле, осуществлял его техническое обслуживание, покупал запчасти, оплачивал налоги. Для того, чтобы он мог распоряжаться этим автомобилем на свое усмотрение и при необходимости переоформить или продать его, потерпевшая в 2017 году выдала ему генеральную доверенность сроком на 10 лет. Полагая, что грузовой бортовой автомобиль является совместным имуществом, и он имеет право на распоряжение данным автомобилем, в октябре 2019 года он переоформил в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области данный автомобиль на свое имя.

Потерпевшая в судебном заседании подтвердила наличие семейных отношений с осужденным, ведение совместного бизнеса, приобретение и распределение имущества в период совместного проживания. Именно Воробей на свои денежные средства приобрел грузовой бортовой автомобиль, который в последующем был переоформлен на нее. При этом, несмотря на переоформление автомобиля, последний фактически из владения потерпевшей не выбывал, осужденный управлял данным автомобилем, использовал его для ведения семейного бизнеса, осуществлял полное обслуживание автомобиля, оплачивал налоги.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству стороны защиты показаний свидетеля К. следует, что, начиная с 2017 года, он на протяжении 4 - 5 лет работал в ИП, осуществлял работы на грузовом автомобиле. По поручению осужденного в 2012 году ездил с целью покупки автомобиля, на котором в дальнейшем работал. В период его работы осужденный переоформил данный автомобиль на свою супругу однако, несмотря на это, он полностью руководил работой автомобиля, обслуживал его, без его ведома никаких действий, работ с автомобилем не производилось.

Из копии нотариально удостоверенной доверенности от 10 февраля 2017 года следует, что потерпевшая уполномочивала осужденного на право управления и распоряжения автомобилем грузовым бортовым.

Таким образом, содержание вышеизложенных доказательств свидетельствует о том, что грузовой бортовой автомобиль был приобретен в период, когда осужденный и потерпевшая состояли в фактических брачных отношениях, автомобиль приобретался для ведения совместного семейного бизнеса и являлся общим имуществом семьи.

При этом работу на данном автомобиле, а также его техническое обслуживание, как до оформления спорного автомобиля на потерпевшую, так и после, осуществлял осужденный.

Кроме того, формулировка вышеуказанной доверенности допускала возможность осужденного распоряжаться автомобилем без ограничений, в том числе, продать автомобиль за цену и на условиях по своему усмотрению, что свидетельствует о наличии у осужденного права, не только по управлению, но и распоряжению названным имуществом.

Обстоятельство того, что потерпевшая, находясь в фактических брачных отношениях с осужденным, согласно договору купли-продажи от 27 октября 2012 года приобрела у осужденного грузовой автомобиль, не является основанием для вывода суда о том, что осужденный, представив в ГИБДД фиктивные документы, завладел чужим имуществом, поскольку, несмотря на совершение указанной сделки в 2012 году, фактически автомобиль из круга семьи, а соответственно из владения и пользования осужденного, не выбывал, продолжал находиться в совместном семейной бизнесе, то есть, не являлся чужим имуществом.

Ключи и документы от автомобиля осужденный потерпевшей не передавал, далее продолжал пользоваться и владеть автомобилем, а в соответствии с доверенностью имел право и определять судьбу этого движимого имущества.

При этом, показания осужденного о том, что после распада семейных отношений с учетом ранее имевших событий, их взаимоотношений с потерпевшей он предполагал свое преимущественное право на спорный автомобиль, судом не опровергнуты и должной оценки им не дано.

Вместе с тем, с учетом исследованных и приведенных в приговоре доказательств характер ранее имевших между потерпевшей и осужденным взаимоотношений, как личного характера, так и при ведении совместного бизнеса, имеет существенное значение для правильной юридической оценки действий виновного, для выводов о наличии или отсутствии состава инкриминируемого преступления.

Сам по себе факт представления осужденным в органы ГИБДД заведомо фиктивного договора купли-продажи, принимая во внимание, что осужденный обоснованно полагал свое право на данный автомобиль, который фактически из его владения и пользования не выбывал, не может быть расценен как хищение чужого имущества.

При таких обстоятельств, в связи с существенным нарушением уголовного закона, приговор в отношении осужденного не может быть признан законным и обоснованным.

Суды апелляционной и кассационной инстанций не отреагировали должным образом на допущенные судом первой инстанции нарушения уголовного закона, повлиявшие на исход дела, в связи с чем, все судебные решения подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 12 декабря 2023 года № 41-УД23-31К4

Показать полностью
9

Семейный лайвхак от взыскания долгов в виде брачного договора закрывают!

Серия Семья и алименты

Брачные договоры, которые стали в последнее время массово подписывать наши граждане, далеко не всегда говорят о том, что все россияне решили ответственно подойти к возможным проблемам с накопленным добром. Нередко брачный договор - всего лишь прикрытие, точнее, способ уйти от необходимости платить долги.

Вот какая история случилась: Житель Подмосковья взял деньги в долг, а потом заключил брачный договор, по которому дорогой участок с домом оказались в личной собственности его супруги. При этом заемщик не сообщил своему кредитору об изменении режима своего имущества. Связан ли такой кредитор условиями брачного договора или нет?

На этот весьма непростой вопрос искала и нашла ответ Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда.

Герой этого спора несколько лет подряд под проценты одалживал деньги у знакомого. В итоге общая сумма займов по трем распискам составила 6 миллионов рублей. Но отдавать долг мужчина не спешил. И спустя несколько лет кредитор через суд взыскал с должника сумму основного долга и проценты. Получилось 15 миллионов рублей. Решение вступило в законную силу, но кредитора ждал неприятный сюрприз: у должника не оказалось имущества. Выяснилось, что заемщик заключил брачный договор со своей супругой. Она стала единоличной собственницей гаража и дома с участком. А потом супруги развелись. И через несколько месяцев после развода супруга продала гараж, а следом - и дом с участком. Узнав об этом, кредитор отправился в суд.

В суде кредитор сослался на статью Семейного кодекса "Гарантии прав кредиторов при заключении, изменении и расторжении брачного договора". По этой статье супруг обязан был уведомить своего кредитора о заключении брачного договора. Должник этого не сделал, следовательно, он должен отвечать по своим обязательствам независимо от содержания брачного договора. Кредитор потребовал выделить из общего имущества супругов - дома с участком - долю должника и обратить на нее взыскание. А еще попросил признать договор купли-продажи гаража ничтожным, применить последствия недействительности сделки и возложить на бывшую жену солидарную ответственность по обязательствам бывшего супруга. Спор рассмотрел Щелковский горсуд Подмосковья. И он взыскал с бывшей супруги 13 миллионов рублей - половину от полученного ею дохода по договору купли-продажи дома с участком.

В удовлетворении остальных требований первая инстанция отказала. Это решение было оспорено, и Московский областной суд счел, что кредитору нужно отказать в иске полностью.

По мнению облсуда, брачный договор изменил статус совместно нажитого имущества, что не позволяет произвести его раздел. Супруги заключили его еще до того, как у должника возникли обязательства перед кредитором, ведь срок возврата денег к тому моменту не наступил. Таким образом, должник не обязан был сообщать кредитору о заключении брачного договора, резюмировал облсуд. По статье 46 Семейного кодекса РФ должник должен уведомить кредитора о брачном договоре.

С этим мнением согласился и кассационный суд. Тогда кредитор отправился в Верховный суд РФ.

Вот главное, что сказал высокий суд после изучения документов дела - договор займа между гражданами носит реальный характер: он считается заключенным с момента фактической передачи денег заемщику, напомнила тройка судей ВС. Учитывая, что на момент подписания брачного договора у должника уже было два договора займа, выводы апелляции и кассации об отсутствии обязательств перед кредитором не соответствуют действительности, подчеркнул Верховный суд.

Таким образом, в силу статьи 46 Семейного кодекса РФ, должник должен был уведомить кредитора о заключении брачного договора. Поскольку он этого не сделал, то кредитор не связан изменением режима имущества супругов, резюмировали судьи Верховного суда. https://www.advokatorium.com/index.php/ru/konsultatsiya-yurista-po-semeynym-voprosam-besplatno-onlayn Они отменили акты апелляции и кассации, направив дело на новое рассмотрение в облсуд.

Напоминаем, что позиция, согласно которой кредитор, не извещенный должником о заключении брачного договора, не связан изменением режима имущества супругов, не нова. Об этом уже не раз говорил Конституционный суд (в частности, в определениях от 13.05.2010 N 839-О-О и от 23.12.2014 N 2957-О). Верховный же суд в этом споре совершенно обоснованно поддержал его позицию. Отдельного внимания заслуживает вывод Верховного суда РФ о том, что уже в момент заключения договора займа должник считается обязанным и в дальнейшем при распоряжении своим имуществом, в том числе при заключении брачного договора, учитывать интересы кредитора, даже если срок возврата займа еще не наступил.

Определение Верховного суда РФ N 4-КГ21-51-К1.

Показать полностью
Отличная работа, все прочитано!

Темы

Политика

Теги

Популярные авторы

Сообщества

18+

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Игры

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Юмор

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Отношения

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Здоровье

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Путешествия

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Спорт

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Хобби

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Сервис

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Природа

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Бизнес

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Транспорт

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Общение

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Юриспруденция

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Наука

Теги

Популярные авторы

Сообщества

IT

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Животные

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Кино и сериалы

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Экономика

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Кулинария

Теги

Популярные авторы

Сообщества

История

Теги

Популярные авторы

Сообщества